Закрепление прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с использованием искусственного интеллекта. Часть II
Опубликована Авг. 1, 2021
Последнее обновление статьи Июль 15, 2023
Н.А.Назаров – стажер-исследователь Института права цифровой среды Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, магистрант 2 курса программы «Право информационных технологий и интеллектуальной собственности» университета (Москва, [email protected]), на основе анализа трех юрисдикций (ЕС на примере Эстонии, Китая и России) продолжает исследование возможных вариантов закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с использованием искусственного интеллекта.
Ключевые слова
Искусственный интеллект, интеллектуальные права, Китай, Россия, Эстония, закрепление прав
Автор выражает благодарность Виталию Олеговичу Калятину за ценные редакционные и критические замечания, сделанные в отношении проекта настоящей статьи.
Данная модель предполагает закрепление интеллектуальных прав за лицом, которое понесло экономические, но не обязательно творческие затраты на создание результата интеллектуальной деятельности. Этот аргумент поддерживается доминирующей позицией в доктрине, согласно которой искусственный интеллект не обладает творческими способностями, что выводит его из сферы авторского права. Закрепление его как самостоятельного субъекта права на данный момент невозможно как по объективным, так и по субъективным причинам. Кроме того, можно предположить, что реализация в законодательстве страны указанной модели способна увеличить привлекательность юрисдикции для инвесторов.
Интересную аналогию можно проследить в Европейском союзе где была похожая ситуация с формированием регулирования баз данных. Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза от 11 марта 1996 г. 96/9/EC «О правовой охране баз данных» установила двойную систему охраны баз данных. Первый вариант охраны предполагает наличие творчества в отношении выбора или расположении элементов (защита авторским правом)1. Авторским правом не охраняется само содержание базы данных2 . Второй вариант охраны охватывает базы данных, в которые были направлены существенные инвестиции в части получения, проверки или представления содержания (sui generis)3. В отличие от авторского права, право sui generis распространяется на содержание базы данных.
После введения директивы были проведены два исследования по экономической оценке влияния созданного права sui generis на рынок баз данных. Первая оценка (2005 г.) содержала выводы, что ожидания положительного экономического влияния права sui generis на единый экономический рынок не оправдались. Так, по данным каталога базы данных Гейл (The Gale Directory of Databases), объем производства баз данных в Европейском союзе в 2004 г. упал до уровня, предшествовавшего изданию директивы, а именно: число баз данных в 2004 г. составило 3095 по сравнению с 3092 в 1998 г. Второе исследование, в 2018 г., подтвердило эти данные.
После данных исследований и критики со стороны общественности, а также противоречивой судебной практики в разных странах Европейского союза, доверие к новому праву sui generis как эффективному способу развития технологий уменьшилось4. Параллельно с этим в научной доктрине ставятся другие сложные вопросы, например, какие критерии будут заложены в количественные и качественные показатели для машинного творчества, если на данный момент на примере базы данных они имеют разнородную природу в разных правопорядках? Может ли объем права производителя базы данных также распространяться на традиционные виды работ, помимо компиляции данных и т.д.
В этой связи можно прийти к выводу, что идея признания интеллектуальных прав за инвестором в Европейском союзе воспринимается неоднозначно. Эстония, как член Европейского союза, обязана соблюдать правила, действующие на едином экономическом рынке. Таким образом развитие дальнейшего регулирования по данному пути маловероятно.
В китайском законодательстве базы данных и компиляции, такие как словари и учебники, признаются компиляционными произведениями и могут пользоваться защитой только авторским правом, если компиляции воплощают интеллектуальное творчество составителей в отношении выбора и / или расположения контента. В то же время в китайской судебной практике уже вырабатываются новые стандарты охраны. Так, 1996 г. компания «Джингриан» («Jingrian») начала разрабатывать свою базу данных, состоящую из законодательства Китая, и в 1999 г., после официальной регистрации в государственном бюро регистрации авторских прав, начала использование и распространение продукта.
Бизнес-консалтинговое предприятие (Business Consultancy Enterprise) скопировало все законы и постановления на свой веб-сайт под названием «Чжуаньцзя Луньань» (专家论案 Zhuanjia Lun’an) без разрешения. Рассматривая иск владельца базы данных, суд принял решение, что было нарушено право владельца базы данных в части копирования содержания без разрешения. Таким образом, охрана распространилась на компиляцию и содержание базы данных.
В доктрине данная модель получила название «инвестиционно-смежные права». Ее основная идея заключается в том, что большинство работ, созданных искусственным интеллектом, появляется только за счет инвестиций. Вложения инвесторов должны быть рентабельными за счет наделения их интеллектуальным правами на созданный объект. Широкий подход к определению смежных прав позволяет создать и внедрить данную конструкцию. Авторы подчеркивают, что следует разграничить правомочия произведений, созданных человеком (традиционным), и произведениями искусственных (умных).
Таким образом, с одной стороны Китай заинтересован в привлечении инвестиций за счет создания благоприятной экономической ситуации, с другой, позиция закрепления интеллектуальных прав за инвестором не вызывает большого интереса у научного и политического сообществ.
В России существует схожее с Европейским союзом регулирование баз данных (охрана авторским правом и sui generis). Многие ученные считают это направление правильным для дальнейшего развития. Так, делалось предложение закрепить за лицом, внесшим существенный финансовый, материальный, организационный или иной вклад в создание искусственным интеллектом программы, статус изготовителя такого результата и по аналогии с правами изготовителя баз данных наделить его исключительным правом на использование полученного результата в любой форме и любым способом.
Таким образом, модель признания интеллектуальных прав на результаты машинного творчества за инвестором строится аналогично модели регулирования баз данных (право sui generis). Следует предположить, что данная модель потребует дальнейшего разъяснения и исследования на правильность и правовую определенность действующих и будущих институтов. Возможно, хорошей практикой будет проведение экономического исследования, в котором ключевым будет вопрос: насколько данная модель регулирования экономически пригодна для дальнейшего развития технологии и науки?
Эта модель основывается на признании интеллектуальных прав за лицом, которое создает соответствующий искусственный интеллект. Создание реализуется в творческом написании исходного кода и составлении коллекции данных. Искусственный интеллект в своем роде является инструментом автора.
Преимущество данной модели – отсутствие необходимости проводить существенные изменения законодательства. Учитывая, что уровень критерия творчества является низким, признается охраноспособность практически любого результата, относящего к перечисленным в п. 1 ст. 1259 ГК РФ видам произведений, впервые выпущенного в свет под именем определенного автора, независимо от предшествующей известности таких объектов и использования в них неуникальных и доступных для независимого создания элементов. Из возможных минусов следует отметить дальнейшую размытость института авторского права под создание новых технологий, а также создание машинным творчеством множества объектов на рынке, с которым будет сложно конкурировать человеку на равных условиях труда, с имеющими привилегиями авторского права.
Интерес вызывает исследование, проведенное в Тартуском университете О.Штайнертом, в котором проанализированы все подходы к признанию авторства и сделаны следующие выводы. Во-первых, произведения, созданные с помощью программного обеспечения, должны быть защищены авторским правом. Во-вторых, авторство должно быть закреплено за разработчиком программного обеспечения, так как создание произведения стало возможным только благодаря усилиям, знаниям и изобретательности автора.
Были также предложены два изменения в законодательство:
дополнить статью о произведениях, на которые распространяется авторское право, следующим образом: «Произведения, созданные с помощью программного обеспечения, означают любые оригинальные результаты в литературной, художественной или научной области, которые создаются автономно в таких обстоятельствах, когда нет человеческого автора».
Главу о лицах, которые имеют авторские права, дополнить статьей следующего содержания: «Если произведение создается с использованием программного обеспечения, которое подпадает под определение программного обеспечения, имущественные права автора на использование произведения переходят к владельцу авторских прав на программное обеспечение, если иное не предусмотрено договором».
Китайскими учеными было предложено раскрытие данной модели в рамках теории авторского права на произведения. Согласно этому произведения, создаваемые искусственным интеллектом, должны обладать оригинальностью и личным творческим вкладом создателя, как в случае соединения человека-компьютера («авторы-машины»), так и автора-человека, внесшего существенный творческий вклад в работу. Исключительное право может быть рассмотрено со ссылкой на трудовые отношения с юридическим лицом. При этом стоит учитывать, что в данной работе авторы рассматривали создателя в качестве работника, который выполняет свою трудовую функцию. Однако не стоит отрицать, что произведения могут быть созданы не только работником, выполняющим свои трудовые функции, а любым другим лицом.
В российской доктрине модель закрепления интеллектуальных прав имеет много сторонников. И.В.Савельева считает, что следует учитывать презумпция авторства лица, создавшего программное обеспечение, по которому действовала ЭВМ5. Данную точку зрения поддерживает Ю.Т.Гульбин, отмечая, что именно интеллектуальный труд автора заставил действовать ЭВМ в таком режиме творчества, что она сама создает программное обеспечение6. А.П.Сергеев также предлагает считать автором таких программ не ЭВМ, а создателя программы, с помощью которой достигнут данный результат7 .
П.М.Морхат указывает: «Одним из возможных путей решения данной проблемы является наделение авторскими правами на произведения юнитов искусственного интеллекта связанных с ними людей: их производителей, программистов, владельцев, конечных пользователей. … Юниты (носители) искусственного интеллекта (система, объект, устройство, агент) изначально создаются разработчиками для определенных, вполне конкретных прагматических целей, а вовсе не для того, чтобы такие юниты сами по себе бытийствовали и выступали в роли свободных художников, которые бы сами произвольно создавали по своему усмотрению произведения»8.
По мнению В.Н.Синельниковой и О.В.Ревинского, компьютерные программы или иные инновационные технологии являются лишь инструментом получения новых результатов, права на которые должны принадлежать разработчикам программ и (или) создателям соответствующего оборудования, что «никакой искусственный интеллект в принципе не может стать обладателем прав на те результаты, которые получаются при его использовании. За каждым таким результатом обязательно стоит один или несколько человек, кому и будет принадлежать право на полученный с использованием искусственного интеллекта результат. Иными словами, результат работы искусственного интеллекта представляет собой результат интеллектуальной деятельности создавшего этот искусственный интеллект человека-творца»9.
Таким образом, модель признания интеллектуальных прав за лицом, создавшим искусственный интеллект, представляет собой приравнивание классического творчества к отношениям по созданию результатов искусственного интеллекта. Творчество здесь представляется в виде написания исходного кода и составления коллекции данных. В научных трудах данная модель – одна из самых поддерживаемых, так как позволяет распространить на нее действующие нормы регулирования.
На данный момент существует множество продуктов машинного творчества, которое создано не в изолированных условиях, а посредством доступа к нему неопределенного круга лиц при помощи сети «Интернет»10. C экономической точки зрения тренировка машинного обучения и получение новых данных в базу данных являются трудозатратными. Этот процесс упрощают пользователи, которые создают новые данные и совершенствуют программный код при помощи использования.
На момент написания статьи специального регулирования не разработано. На практике компании создают пользовательские соглашения, в которых говорится, что все новые созданные объекты являются собственностью правообладателя машинного творчества.
Логично предположить, что, с одной стороны, этот способ регулирования правоотношений негативно сказывается на соблюдении прав и законных интересов пользователей, так как силой навязываются неблагоприятные условия для пользователя (асимметрия). С другой, одну из причин для создания большинства объектов интеллектуальной собственности составляет материальное поощрение автора. Если лишить его этого права, то, возможно, будет потеряна главная задача интеллектуальной собственности – стимулирование к развитию технологии и искусства. Если проводить параллель с созданием результата машинного творчества, окажется, что если правообладатель предоставил право использования неопределенному кругу лиц, он знал или заведомо должен был знать, что возможно создание новых объектов. А самому пользователю надо давать стимул для создания новых объектов интеллектуальной собственности11.
Исходя из этого необходимо разделять правовой режим результата машинного творчества: возможность открытого и закрытого доступа к нему. Под закрытым доступом понимается совмещение разработчика и пользователя в одном лице. Под открытым – возможность доступа к нему неопределенного круга лиц.
Если при закрытом доступе разработчик совмещает все функции в одном лице12, то при открытом происходит разделение возможных правообладателей. Пользовательское соглашение при открытом доступе приводит к дисбалансу и преобладанию прав одного субъекта над другим. Пользователь технологии всегда должен становиться автором созданного им произведения. Это позволит стимулировать инновационную деятельность технологических компаний за счет многоразового использования искусственного интеллекта, а также даст пользователям возможность использовать объект в собственных интересах и целях.
В трех рассмотренных юрисдикциях закрепление прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с использованием искусственного интеллекта, полностью не урегулировано. При этом можно выявить определенную тенденцию распространения на такие отношения традиционных подходов к регулированию с предоставлением прав разработчику искусственного интеллекта, поскольку такой подход не требует существенного изменения законодательства.
С другой стороны, при этом подходе компании зачастую закрепляют в пользовательском соглашении, что все созданные с помощью искусственного интеллекта объекты принадлежат его разработчику. А это не способствует развитию науки и техники, фактически создавая новую монополию. На этапе формирования сильного искусственного интеллекта такой подход будет просто опасен.